Определение понятия изобретения. Патентный закон РФ не содержит понятия «изобретение». Однако в юридической литературе их есть несколько. Приведем одно из них. Изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.
Объекты изобретения. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу (абз. 1 п. 1 ст. 4 Патентного закона).
Продуктом как объектом изобретения являются:
а) устройства — конструкции и изделия;
б) вещества — химические соединения, в том числе нуклеинованные кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения;
г) культура (линия) клеток растений или животных — линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток;
д) генетическая конструкция — плазмы, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений или животных, трансгенные растения или животные.
Способ как объект изобретения — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности к материальному объекту с помощью материальных средств с соблюдением определенных правил.
Виды способов. Различают следующие виды способов как объектов изобретения:
а) направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.);
б) направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.);
в) позволяющие определить состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.).
Изобретением считается й применение ранее известных устройств, веществ, штаммов, способов, но по новому назначению. Это те случаи, когда уже известное признанное изобретение предлагается использовать для решения задачи, которая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами в период первоначального применения изобретения.
Объекты, не считающиеся изобретениями. К ним относятся (п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ):
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
а) открытия, а также научные теории и математические методы;
б) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
в) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
г) программы для электронных вычислительных машин;
д) решения, заключающиеся только в предоставлении информации.
Объекты, не признающиеся патентоспособными. К таким объектам относятся (п. 3 ст. 4 Патентного закона РФ):
а) сорта растений и породы животных;
б) топологии интегральных микросхем;
в) решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Условия правовой охраны изобретения. Патентный закон РФ предоставляет изобретению правовую охрану, если оно соответствует следующим условиям (абз. 1 п. 1 ст. 4):
а) является новым;
б) имеет изобретательский уровень;
в) промышленно применимо.
Определение понятия новизны изобретения. Новизна определяется как неизвестность изобретения, из сведений об уровне техники. Новизна изобретения должна достигаться за счет внесения качественных изменений в продукт или способ.
Уровень техники — это любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Общедоступные сведения — это сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются (при условии их более раннего приоритета):
а) все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели;
б) запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
К заявкам на выдачу патента на изобретение, поданным в Российской Федерации, приравниваются:
а) заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения;
б) международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание на СССР или Российскую Федерацию;
в) евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со ст. 16 Евразийской патентной конвенции.
Такие заявки не должны быть отозваны (требование к международной заявке: ее действие не должно быть прекращено).
Установление приоритета изобретения. Приоритет изобретения устанавливается по дате:
а) подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФОИВИС) (п. 1 ст. 19 Патентного закона) либо по дате подачи заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в ФОИВИС заявки на изобретение в течение 12 месяцев с указанной даты. Этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца (п. 2 ст. 19 Патентного закона). Заявка должна содержать: заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи изобретения, если в описании на них имеется ссылка;
б) поступления в ФОИВИС дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, поданной до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления ФОИВИС о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность ранее заявленного технического решения (п. 3 ст. 19 Патентного закона);
в) подачи тем же заявителем в ФОИВИС более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, не отозванной и не признанной отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, если заявка подана не позднее 12ти месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение (п. 4 ст. 19 Патентного закона);
г) подачи первоначальной заявки в ФОИВИС; устанавливается приоритет выделенной заявки, если последняя поступила в ФОИВИС до принятия по первоначальной заявке решения об отказе о выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации изобретения в государственном реестре (п. 5 ст. 19 Патентного закона).
Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или иным лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в ФОИВИС не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации о нем. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе (абз. 7 п. 1 ст. 4 Патентного закона).
Определение изобретательского уровня изобретения; Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники (абз. 3 п. 1 ст. 4 Патентного закона).
Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:
а) определение наиболее близкого аналога;
б) выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога;
в) выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.
а) не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками;
б) выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.
Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета.
Рассмотрим понятия «специалист» и «очевидность», указанные в условии «изобретательский уровень».
Определение понятия «специалист» не содержится в Патентном законе РФ. Оно дано А.П. Сергеевым: под специалистом подразумевается лицо, обладающее доступными средними знаниями в той области, в которой он работает и к которой относится заявленное изобретение.
Определение понятия «очевидное» раскрыто в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве. «Очевидное» — это не выходящее за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, а также не предполагающее использование изобретательского таланта, который выходил бы за пределы предполагаемого уровня специалиста в определенной области техники.
Изобретение не будет считаться отвечающим условию изобретательского уровня в случаях, если:
его новизна обусловлена добавлением определенных элементов (или их удалением) или изменением их количества комбинацией определенных действий;
заранее известно, что получение желаемого эффекта может быть достигнуто такими действиями.
Промышленная применимость изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности (абз. 6 п. 1 ст. 4 Патентного закона).
Из указанного следует, если предметом изобретения является:
а) новый продукт, то должна существовать возможность изготовить этот продукт в промышленных (а не только в лабораторных) условиях, и использовать его по назначению;
б) новый способ, то должна существовать возможность реализации этого способа.
Оценка соответствия заявленного изобретения требованию промышленной применимости осуществляется ФОИВИС.
Она включает проверку выполнения изобретателем следующей совокупности условий:
а) средство, воплощающее заявленное изобретение, предназначено для использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности;
б) независимый пункт формулы изобретения подтверждает возможность его осуществления с помощью средств и методов, описанных в заявке или известных до даты приоритета заявленного изобретения;
в) средство, воплощающее заявленное изобретение, способно обеспечить достижение технического результата, усматриваемого заявителем.
Заявитель обязан показать промышленную применимость в материалах заявки одним из следующих способов:
описать средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения, в том виде, как они охарактеризованы в пунктах формулы изобретения;
сослаться на средства и методы, описанные в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.
Если промышленная реализация изобретения была невозможна на момент подачи заявки (т.е. до даты установления приоритета данного изобретения), а условия для этого появились позже, заявителю будет отказано в выдаче патента.
Понятие и признаки полезной модели
Определение понятия полезной модели. Под полезной моделью понимают техническое решение задачи, относящееся к устройству (абз. 1 п. 1 ст. 5 Патентного закона).
Условия правовой охраны полезной модели. Патентный закон РФ предоставляет полезной модели правовую охрану, если она является (абз. 2 п. 1 ст. 5):
а) новой;
б) промышленно применимой.
Определение понятия новизны полезной модели. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
К существенным признакам полезной модели относятся признаки, находящиеся в причинно-следственной связи с достигаемым результатом.
Уровень техники — это сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире (абз. 4 п. 1 ст. 5 Патентного закона).
Общедоступные сведения — это сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо э содержании которого ему может быть сообщено законным путем.
При установлении новизны полезной модели в уровень техники включаются:
— все заявки, поданные в Российской Федерации другими лицами на изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо;
— запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели (абз. 4 п. 4 ст. 5 Патентного закона).
Приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи заявки в ФОИВИС и определяется по тем же правилам, что и приоритет изобретения.
В отношении полезных моделей применяется также Правило конвенционного приоритета. Оно состоит в следующем: приоритет на полезную модель устанавливается по дате подачи заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на полезную модель поступили в ФОИВИС в течение 12 месяцев с указанной даты.
Не препятствует признанию патентоспособности полезной модели раскрытие автором, заявителем или любым лицом информации, относящейся к полезной модели, в результате которой сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, при условии, что заявка на эту полезную модель подана в ФОИВИС не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Обязанность доказывания этого факта лежит на заявителе (абз. 6 п. 1 ст. 5 Патентного закона).
Правовая охрана в качестве полезных моделей не представляется (п. 2 ст. 5 Патентного закона):
а) решениям, касающимся только внешнего вида изделий, предназначенных для удовлетворения эстетических потребностей;
б) топологиям интегральных микросхем;
в) решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Промышленная применимость полезной модели. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других отраслях деятельности (абз. 5 п. 1 ст. 5 Патентного закона). Данный признак одинаков с признаком, присущим изобретению. Он свидетельствует о том, что предлагаемое разработчиком техническое решение практически осуществимо и средства его практической реализации разработаны им и описаны в подаваемой им заявке.
Заявитель должен указать в подаваемых документах:
а) назначение полезной модели или ее составных частей как средства производства или предмета потребления (оно должно быть реализовано при выполнении данной полезной модели);
б) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.
Если заявленное техническое решение, относящееся к типу устройств, является новым, но не может быть объективно воспроизведено, оно не считается промышленно применимым, а, следовательно, не подлежит правовой охране.
Понятие и признаки промышленного образца
Определение понятия промышленного образца. Под промышленным образцом понимают художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (абз. 1 п. 1 ст. 6 Патентного закона).
Виды промышленных образцов. Промышленные образцы могут быть:
— объемные (модели);
— плоскостные (рисунки);
— комбинированные (сочетание объемных с плоскостными).
Объемные промышленные образцы представляют собой объемно-производственные структуры (внешнее оформление автомобиля, станка, настенных или наручных часов и т.п.).
В основе плоскостных промышленных образцов лежит линейно-графическое соотношение элементов (внешнее оформление ткани, ковра, обоев и т.п.).
Комбинированные промышленные образцы сочетают элементы, свойственные и объемным, и плоскостным промышленным образцам (художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид циферблата часов, информационного табло, передней стенки шкафа с объемными деталями и т.п.).
Не признаются патентоспособными промышленными образцами следующие художественно-конструкторские решения (п. 2 ст. 6 Патентного закона):
— обусловленные исключительно технической функцией изделия (например, винты, болты, гайки и т.п.);
— объекты архитектуры кроме малых архитектурных форм, например, киоски, ларьки (промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений);
— объекты неустойчивой формы (состоящие из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ);
— изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (например, орудия пыток, рисунки или надписи торнографического или оскорбительного характера).
Условия правовой охраны промышленного образца. Патентный закон РФ предоставляет промышленному образцу правовую охрану, если он является (абз. 2 п. 1 ст. 6):
а) новым;
б) оригинальным.
Определение понятия новизны промышленного образца. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, отраженных на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (абз. 3 п. 1 ст. 6 Патентного закона).
Общедоступные сведения — это сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого может быть сообщено законным путем.
При установлении новизны промышленного образца учитываются (абз. 4 п. 1 ст. 6 Патентного закона):
— все заявки, поданные в Российской Федерации другими лицами на промышленные образцы при условии их более раннего приоритета, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо;
— запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
Приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в ФОИВИС и определяется по тем же правилам, что и приоритет изобретения.
В отношении промышленных образцов применяется также Правило конвенционного приоритета. Оно состоит в следующем: приоритет на промышленный образец устанавливается по дате подачи заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на промышленный образец поступила в ФОИВИС в течение шести месяцев с указанной даты.
Не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца раскрытие автором, заявителем или любым лицом информации, относящейся к промышленному образцу, в результате которой сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, при условии, что заявка на этот промышленный образец подана в ФОИВИС не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Обязанность доказывания этого факта лежит на заявителе (абз. 7 п. 1 ст. 6 Патентного закона).
Оригинальность промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия (абз. 5 п. 1 ст. 6 Патентного закона).
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности:
а) форма;
б) конфигурация;
в) орнамент;
г) сочетание цветов.
Установление оригинальности промышленного образца. Оригинальность заявленного промышленного образца проверяется ФОИВИС следующем образом:
— определяется наиболее близкий аналог заявленного промышленного образца;
— выявляются существенные признаки, отличающие заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога;
— выявляются художественно-конструкторские решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца, из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета.
В результате такого сравнительного анализа промышленный образец признается оригинальным в случаях, если:
а) хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак;
б) выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими же существенными признаками, что и заявленный промышленный образец, однако эти признаки в заявленном промышленном образце обеспечивают наличие эстетических особенностей, отсутствующих в выявленных художественно-конструкторских решениях.
В заключение следует обратить внимание читателя на то, что требование о промышленной применимости промышленного образца, имевшееся в Патентном законе РФ, в настоящее время не применяется. Оно исключено из этого закона Федеральным законом № 22ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации».
Субъекты патентного права
Определение понятая субъекта патентного права. Субъектом патентного права является лицо, которому принадлежат патентные права в отношения изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Виды субъектов патентного права. Обладателями субъективных патентных прав являются:
а) авторы;
б) наследники авторов;
в) иные правопреемники.
В роли авторов могут выступать следующие физические лица:
— российские граждане;
— иностранные граждане;
— лица без гражданства.
В роли наследников авторов могут выступать:
— физические лица;
— юридические лица;
— Российская Федерация;
— субъекты Федерации;
— муниципальные образования;
— иностранные государства;
— международные организации.
Основным субъектом патентного права является автор, поскольку именно он создает изобретения, полезные модели и промышленные образцы, права на которые после его смерти переходят к наследникам, а при жизни — к иным правопреемникам.
Определение понятия автора. Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы (п. 1 ст. 7 Патентного закона). Это значит, что к личности автора не предъявляется особых требований: им может быть любое физическое лицо независимо от пола, возраста, гражданства и объема дееспособности.
Не признаются авторами физические лица, оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на объект промышленной собственности и его использованию, но не внесшие личного творческого вклада в его создание.
Определение понятая соавторов. Соавторами признаются физические лица, участвовавшие своим творческим трудом, в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 2 ст. 7 Патентного закона). Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.
Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно (п. 3 ст. 7 Патентного закона).
Определение понятия патентообладателя. Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и вытекающими из патента исключительными правами на использование указанных объектов.
Патент выдается (п. 1 ст. 8 Патентного закона):
— автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;
— работодателю в случаях создания изобретения, полезной модели или промышленного образца его работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя;
— правопреемникам указанных лиц;
— исполнителю (подрядчику), если изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации (если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или ее субъекту, от имени которых выступает государственный заказчик) (п. 1 ст. 9 Патентного закона).
Момент возникновения патентного права. Патентное право возникает у патентообладателя в момент регистрации в ФОИВИС изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Основания возникновения субъективного патентного права. К таким основаниям относятся следующие факты:
а) создание объекта патентных прав автором;
б) переход патентных прав от автора к наследникам автора после смерти последнего на основании завещания или закона;
в) переход патентных прав от автора к правопреемнику автора на основании специального договора и заявления автора в ФОИВИС с просьбой выдать патент на имя другого лица;
г) переход патентных прав на использование запатентованного объекта от патентообладателя (лицензиара) к другому лицу (лицензиату) на основании лицензионного договора.
Согласно закону любая разработка, созданная работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, считается принадлежащей работодателю (п. 2 ст. 8 Патентного закона).
Однако у работника (автора) возникает право на получение патента на служебный объект патентного права, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о получении им результата, способного к правовой охране в качестве объекта патентных прав:
а) не подаст заявку в ФОИВИС на выдачу ему патента на служебный объект патентного права;
б) не передаст право на получение патента на служебный объект патентного права другому лицу;
в) не сообщит работнику (автору объекта патентного права) о необходимости сохранения им в тайне информации о соответствующем результате.
В подобном случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного объекта патентных прав в собственном производстве только с выплатой патентообладателю компенсации в размере, предусмотренном договором с ним.
Работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на служебный объект патентного права, имеет право на вознаграждение в случае, если работодатель совершит одно из перечисленных ниже действий (абз. 3 п. 2 ст. 8 Патентного закона):
получит патент на служебный объект патентного права;
примет решение о сохранении в тайне информации о таком объекте патентных прав;
передаст право на получение патента другому лицу;
не получит патент по поданной им заявке по не зависящим от него причинам.
Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяется договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения соглашения спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.
Заявители, патентообладатели и все иные заинтересованные лица могут действовать как самостоятельно, так и через патентных поверенных. Существование института патентных поверенных объясняется тем, что представительство по делам, связанным с регистрацией прав на объекты патентного права, требует специальных знаний, как правовых, так и технических. Деятельность патентных поверенных регулируется специальным нормативным актом — Положением о патентных поверенных, утвержденным постановлением Совета министров — Правительства РФ «Об утверждении положения о патентных поверенных» № 122.
Правомочия патентного поверенного в отношении конкретного заявителя удостоверяются доверенностью, выданной ему последним.
Получите консультацию: 8 (800) 600-76-83
Звонок по России бесплатный!
Не забываем поделиться:
Как сдвинуть с места бетонную плиту размером 50 метров в высоту, 100 метров в длину и весом 202 тонны, не применяя никаких механизмов и приспособлений?
Ничего не пишите и не используйте калькулятор, и помните - вы должны отвечать быстро. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? Ответ 5000? Опять неверно.